Формальный способ принятия наследства по российскому законодательству

(Гаврилов В. Н.) («Нотариус», 2011, N 4)

ФОРМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ <*>

В. Н. ГАВРИЛОВ

——————————— <*> Gavrilov V. N. Formal method of an inheritance acceptance due to the national legislation.

Гаврилов Владимир Николаевич, доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной академии права, кандидат юридических наук, доцент.

Статья посвящена вопросам принятия наследства как сделки, совершаемой наследником, анализируются ее признаки, подробно рассматриваются особенности формального способа принятия наследства.

Ключевые слова: правопреемство, обратная сила, безусловность, безоговорочность, недробимость, основания возникновения прав наследника на имущество, заявительный способ.

The article deals with the acceptance of an inheritance as the kind of transaction. The author examines characteristic features of the transaction and the peculiarities of the formal method of an inheritance acceptance.

Key words: informal method, law of succession, conclusiveness, inheritance grounds, inheritance claim.

В момент открытия наследства у наследников по завещанию и (или) по закону возникает не право на наследство, не право собственности на само наследство, а лишь право на наследование, право на принятие наследства, которое в случае его реализации является завершающим этапом в приобретении наследства. «Наследование не может быть осуществлено без его принятия» <1>. За исключением выморочного имущества <2>, принятие наследства наследником не предполагается само собой (в то же время при наследовании по завещанию Российской Федерации, так же как и другим наследникам, необходимо принять наследство). Имущественную свободу наследник проявляет в своем желании своей волей и в своем интересе принять наследство, которое он должен выразить путем совершения определенных активных, сознательных действий, намеренно направленных на принятие наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства. До момента принятия наследства наследник, у которого возникло право на наследование, является лишь вероятным правопреемником наследодателя. Принятие же наследства изменяет его правовое положение, переводя в статус собственника имущества (или носителя имущественных прав и обязанностей), независимо от правоустанавливающих документов, подтверждающих наследственные права на имущество умершего гражданина. Право принять наследство есть субъективное право, так как «в нем заключена возможность отказаться от него, ибо нет обязанностей принять наследство» <3>. Никто не вправе заставить субъекта стать собственником имущества (в том числе и наследственного) вопреки его воле. Несмотря на неудачную на первый взгляд формулировку п. 1 ст. 1152 ГК, в которой прописано, что «наследник должен принять» наследство, указанную фразу нельзя рассматривать в отрыве от предыдущей, так как «обязанность» принять необходима именно для приобретения наследства. ——————————— <1> Тархов В. А. Гражданские права и ответственность: Монография. УВШ МВД РФ. Уфа, 1996. С. 5. <2> См.: Голубева Л. Л. Наследование имущества по законодательству Великого княжества Литовского. Минск, 2000. С. 10. <3> Рясенцев В. А. Рецензия на книгу: Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право // Сов. гос-во и право. 1956. N 4. С. 145.

По своей правовой природе согласно гл. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК) <4> принятие наследства является фактическим индивидуальным актом и представляет собой одностороннюю сделку, обладающую обратной силой, которой присущи безусловность, безоговорочность, недробимость (а отказу от наследства — еще и бесповоротность (п. 3 ст. 1157 ГК)), которая должна быть осуществлена в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством. ——————————— <4> СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552; 2004. N 49. Ст. 4855; 2006. N 23. Ст. 2380, N 52 (ч. I). Ст. 5497; 2007. N 1 (ч. I). Ст. 21, N 49. Ст. 6042.

Принятие наследства, как и отказ от принятия наследства, — односторонние акты (сделки) потому, что они создают юридические последствия, не нуждаясь в чьем-либо ответном, встречном волеизъявлении, являясь абсолютным правом. Это относится не только к наследованию по закону, но и к наследованию по завещанию. Завещание также является односторонней сделкой. При наследовании по завещанию волеизъявление завещателя и волеизъявление наследника никогда не существуют одновременно и представляют собой две односторонние сделки, которые не составляют взаимной сделки (договора). Поскольку принятое наследство юридически считается принадлежащим наследнику (как новому собственнику или иному правообладателю) со времени открытия наследства, акт принятия наследства имеет обратную (ретроспективную) силу действия независимо от времени его фактического принятия (любой день в течение срока принятия наследства) либо момента государственной регистрации (в изъятие из правил п. 2 ст. 8 ГК) права наследника на наследственное недвижимое имущество на основании свидетельства о праве на наследство. Следует согласиться с проф. Е. А. Сухановым, что «отсутствие государственной регистрации в этом случае будет лишь препятствовать наследнику в осуществлении его права собственности на перешедшее к нему имущество. Иной подход к рассматриваемой ситуации означал бы появление бесхозяйного имущества, ни на чем не основанное ни формально, ни по существу» <5>. Как верно замечает Т. Д. Чепига, «замена прежнего правообладателя новым правообладателем происходит во всем составе наследственного имущества сразу и в один и тот же момент <6> (выделено мной. — В. Г.), равно значимый для всех правопреемников, кредиторов и должников наследодателя, для всех иных заинтересованных лиц» <7>. С момента принятия наследства наследник приобретает правомочия владения и пользования наследственным имуществом. В соответствии с этим наследник, принявший наследство спустя какое-то время после открытия наследства, с одной стороны, вправе претендовать на плоды, доходы, продукцию и иные поступления, имевшиеся от наследственного имущества после смерти наследодателя (проценты по вкладу и т. п.), или на часть их, соответствующую его доле участия в наследовании. Если за это время часть наследственного имущества исчезла, то наследнику, принявшему наследство, принадлежит право на иск об истребовании имущества (ст. 301 ГК), на иск о возмещении убытков (ст. 15 ГК) и так далее. С другой стороны, в соответствии с этим и расходы, которые стали обременять наследственное имущество в данный период (уплата налогов, страховых взносов и т. п. бремя содержания имущества — ст. 210 ГК), по общему правилу также ложатся на наследника, а не на наследство. Если такие расходы произведены в его интересах другими людьми, для наследника возникает обязанность возместить им необходимые и полезные затраты. Риск случайной гибели наследственного имущества (ст. 211 ГК) также лежит на наследнике с момента открытия наследства. ——————————— <5> См.: Суханов Е. А. О третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2002. N 3. С. 76 — 77. <6> В этом в том числе заключается принцип универсальности правопреемства. <7> См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй, третьей / Под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Ю. Кабалкина, А. Г. Лисицына-Светланова; Ин-т государства и права РАН. М.: Юрайт-Издат, 2008 (профессиональные комментарии). С. 899.

Наследник вправе принять или не принять наследство, и свобода эта является одним из принципов наследственного правопреемства. Но принять наследство под условием (отлагательным или отменительным по правилам ст. 157 ГК) или с оговорками (замечаниями, поправками, дополнениями) наследник не вправе (ч. 3 п. 2 ст. 1152 ГК) <8>, так как наследование является универсальным правопреемством. Эта норма закона изложена императивно. Нельзя, например, заявить о принятии наследства под условием, что данному наследнику будут выделены из наследства определенные вещи. Такое условие будет создавать неопределенность не только для других наследников, но и для других заинтересованных лиц (легатариев, кредиторов наследодателя и др.) Точно так же нельзя отказаться от наследства, указав в заявлении конкретное имущество, которое должно перейти в пользу каждого из наследников (ч. 2 п. 2 ст. 1158 ГК). Заявление с такими условиями является ничтожным, причем независимо от того, знал ли на этот момент наследник о составе всего наследства, правах других наследников или отказополучателей на наследство и иных существенных обстоятельствах. На этом этапе решается вопрос о принятии наследства (доли, причитающейся наследнику, в зависимости от итогов правопреемства и с учетом оснований правопреемства) в целом со всеми обременениями, а раздел вещей производится после — когда весь круг наследников будет установлен. ——————————— <8> Направленный отказ не является исключением из этого правила, так как является отказом, а не принятием наследства.

Принимая наследство, наследник выражает намерение «вступить во все юридические отношения, составляющие в совокупности наследство» <9>. Исходя из ст. 1110 ГК, недробимость принятия наследства заключается в том, что, приняв часть наследственного имущества, наследник признается принявшим <10> все наследство, приходящееся на его долю, в едином целом, в чем бы оно ни заключалось (включая и то, которое будет обнаружено или появится позднее, в том числе и в результате приращения наследственных долей, — ст. 1161 ГК) и где бы оно ни находилось (принцип единого акта принятия наследства), причем как активы (наличные предметы, оставшиеся после смерти наследодателя и его права требований к третьим лицам), так и пассивы (долги наследодателя). Соответственно заявление с оговоркой, что наследник принимает лишь часть наследства или только его активы, очищенные от долговых обязательств наследодателя, ничтожно. При этом, приняв наследство по одному завещанию, наследник тем самым принимает наследство и по другому завещанию, составленному тем же самым завещателем в его пользу (независимо от того, было ли в момент принятия ему известно о наличии второго завещания), но в заявлении он указывает о принятии наследства по каждому завещанию (п. 13 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением ФНП от 28 февраля 2006 г. (далее — Методические рекомендации) <11>). Однако если наследник призывается к наследованию как по завещанию, так и по закону, то он (в отличие от ранее действовавшего законодательства, которое исходило из абсолютного единства наследственного имущества) может отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований либо по нескольким из них или по всем основаниям, в том числе и в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1158 ГК), т. е. в соответствии с принципом диспозитивности право альтернативного выбора <12> оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику, на основе его свободного волеизъявления. Если же наследник принял наследство (отказался от наследства) по одному из оснований, но не сделал при этом заявления об отказе от наследства (принятии наследства), причитающегося ему по другим основаниям, то по истечении срока, предусмотренного ст. 1154 ГК, в отношении других оснований будут применяться правила как при непринятии наследства. Принятие же наследства по одному из оснований в пределах указанного срока нельзя автоматически расценивать как отказ от наследства по другим основаниям (п. 13 Методических рекомендаций). Принятие (отказ от) наследства без указания на основание означает, что наследник принял (отказался от) наследство по всем основаниям, по которым он призван. При наследственной трансмиссии возникает два права на принятие в двух самостоятельных наследствах, поэтому принятие наследства после смерти трансмиттента не означает принятие наследства после смерти трансмиссара (ч. 1 п. 2 ст. 1156 ГК). ——————————— <9> Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 679. <10> Отказ же от части наследства правовых последствий не влечет. <11> Нотариальный вестник. 2006. N 5. <12> Нарушения принципа универсальности наследственного правопреемства в этом случае не происходит.

Действующим законодательством установлен единый <13> порядок принятия наследства для наследников по завещанию и по закону. ——————————— <13> См.: Определение КС РФ от 30 сентября 2004 г. N 316-О // СЗ РФ. 2004. N 46 (часть II). Ст. 4570.

Есть два способа принятия наследства: 1) подача по месту открытия наследства письменного заявления о: а) принятии наследства либо б) выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу; 2) фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом. Однако, для того чтобы избежать в суде споров о том, имелся ли факт принятия наследства, лучше всего воспользоваться первым способом. Указанные два способа являются равнозначными, за некоторым исключением. Так, если наследнику завещано только авторское право, то он должен до истечения шести месяцев со дня открытия наследства подать нотариусу заявление о принятии наследства. Другим способом такое наследство принять нельзя. В этом случае в свидетельстве о праве на наследство может содержаться общее указание на наследование авторских прав либо перечислены конкретные произведения. Аналогично решается вопрос и в отношении прав на бездокументарные ценные бумаги, пая в имуществе кооператива, доли в складочном (уставном) капитале хозяйственных товариществ (обществ). Эти действия предусмотрены в законе в качестве основания возникновения прав наследника на имущество <14>. ——————————— <14> См.: БВС РФ. 1999. N 4. С. 6.

Первый (формальный или заявительный) способ служит неоспоримым и безусловным доказательством обнародованного намерения наследника стать собственником указанного имущества и является основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства (или о выдаче свидетельства о праве на наследство) должно быть подано в письменной форме нотариусу (в том числе и частнопрактикующему или должностному лицу консульского учреждения) — ст. 62 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, с изм. и доп. на 5 июля 2010 г. <15> (далее — Основы о нотариате). Его можно, надлежаще засвидетельствовав в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК подпись наследника, передать с другим лицом или направить нотариальной конторе по месту открытия наследства по почте. При этом срок на принятие наследства не считается пропущенным, если заявление о принятии наследства сдано на почту до истечения установленного срока (в подтверждение этого прилагается конверт со штемпелем органа связи), но поступило в нотариальную контору после шести месяцев со дня открытия наследства <16>. То есть в данном случае применяются правила п. 2 ст. 194 ГК. В случае же если такое заявление будет доставлено посыльным по истечении установленного для принятия наследства срока, наследник считается пропустившим срок (п. 27 Методических рекомендаций). Если наследник вследствие юридической неосведомленности обратился с заявлением не в нотариальную контору, а в суд в течение установленного срока, его нельзя считать пропустившим срок на принятие наследства. Представляется, что подача наследником в течение срока, предусмотренного ст. 1154 ГК, искового заявления в связи с признанием завещания недействительным следует расценивать как действия, свидетельствующие о желании принять наследство, однако такое обращение в суд относится ко второму способу принятия наследства. ——————————— <15> Ведомости ВС и СНД РФ. 1993. N 10. Ст. 357; СЗ РФ. 2010. N 28. Ст. 3554. <16> См.: Сов. юстиция. 1961. N 16. С. 31.

Как отмечает проф. К. Б. Ярошенко, воля на принятие наследства после смерти трансмиттента и трансмиссара может быть оформлена как одним, так и двумя самостоятельными заявлениями <17>. Однако заявления подаются по месту открытия наследства, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела к имуществу каждого из наследодателей, следовательно, должны подаваться два самостоятельных заявления, даже если место открытия наследства того и другого наследодателя совпадает (п. 55 — 56 Методических рекомендаций). ——————————— <17> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Отв. ред.: доктора юридических наук, заслуженные деятели науки Российской Федерации Н. И. Марышева, К. Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2004. XXII. С. 170.

В то же время, как правильно отмечает проф. В. В. Гущин, наследники, у которых основания наследования одинаковы, вправе подать нотариусу одно подписанное всеми заявление <18>. При этом его фраза о том, что каждый наследник «должен самостоятельно принять наследство, т. е. лично (выделено мной. — В. Г.) подать заявление нотариусу» <19>, противоречит ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК. ——————————— <18> См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений / В. В. Гущин, Ю. А. Дмитриев. М.: Изд-во «Эксмо», 2004. С. 110 («Российское юридическое образование»). С. 132. <19> Там же.

В случае непредставления наследником (или его представителем) всех необходимых документов или при незасвидетельствовании его подписи надлежащим образом нотариус не вправе отказать ему в приеме заявления о принятии наследства (так же как и заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство), так как право наследника на наследство проверяется лишь при выдаче правоустанавливающего документа, официально подтверждающего наследственные права на имущество наследодателя, каковым является свидетельство о праве на наследство. Поэтому нельзя согласиться с высказыванием проф. В. В. Долинской, что при подаче заявления о праве на наследство (в отличие от подачи заявления о принятии наследства) необходимо представить нотариусу все необходимые документы, «так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения)» <20>. ——————————— <20> См.: Долинская В. В. Наследственное право Российской Федерации. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Приор-издат, 2004. С. 45.

При ненадлежащем засвидетельствовании подписи наследнику сообщается о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться к нотариусу <21> в течение сроков на принятие наследства. В то же время наследник предупреждается нотариусом, что само по себе свидетельствование подлинности подписи наследника на его заявлении не является принятием наследства. Таким образом, при ненадлежаще оформленном заявлении о принятии наследства возможен лишь отказ в совершении нотариального действия — в выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 48 Основ о нотариате) <22>. ——————————— <21> Впервые указанное правило было закреплено в п. 89 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержденной Приказом Министра юстиции РСФСР от 6 января 1987 г. (отменена Приказом от 26 апреля 1999 г. N 73). <22> См.: Долгова М. Н. Споры о наследстве: как выиграть дело в суде? М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2008. 280 с. С. 104.

Если до истечения срока, установленного для принятия наследства, новое заявление, оформленное в соответствии с требованиями закона, от наследника не поступило, то ранее принятое заявление, не оформленное надлежащим образом, не может свидетельствовать о принятии этим наследником наследства с соблюдением установленного для принятия наследства срока. По желанию наследник может подать нотариусу заявление о принятии наследства, даже если он уже принял наследство фактически (п. 29 и 17 Методических рекомендаций). Принять наследство может дееспособное физическое лицо (включая правила п. 2 ст. 21 и 27 ГК) <23> лично или через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие. Для передачи заявления наследника другим лицом (посыльным) специального полномочия не требуется. Во избежание спорных ситуаций рекомендуется установить личность лица, передающего такое заявление (п. 24 Методических рекомендаций). Такой порядок выгоден в первую очередь наследникам-иностранцам, поскольку для приобретения наследства им теперь нет необходимости специально приезжать в РФ. При действиях неуполномоченного представителя применять правила ст. 183 ГК нельзя в силу того, что правила ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК являются специальными. ——————————— <23> Для юридического лица — наследника по завещанию — необходимым условием является наличие у него правоспособности.

Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской Федерации (ст. 1224 ГК) принимают наследство в общем порядке (п. 9 Методических рекомендаций). В п. 3 ст. 1152 ГК впервые законодательно закрепляется, что «принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками», т. е. нельзя принять наследство за других наследников, так как каждый наследник осуществляет право на принятие наследства самостоятельно своей волей и независимо от других сонаследников. Противоположное решение означало бы обязанность наследника по воле другого принять наследство. В силу этого решить вопрос о принятии (отказе) наследства за гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК), никто, кроме него самого, не вправе. Наследование происходит в порядке общего (универсального) правопреемства, т. е. от наследодателя к его правопреемникам (наследникам) непосредственно и непрерывно. Непосредственность означает, что между предполагаемой или действительной волей наследодателя не должно быть никаких посредствующих звеньев, за исключением прямо предусмотренных законом. Такими исключениями являются случаи принятия наследства не полностью дееспособными лицами. Так, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением эмансипированных или вступивших в брак (вступивших в брак и расторгнувших его) до восемнадцати лет, могут принимать наследство собственной волей, но с согласия своих родителей, усыновителей, попечителей, а лица, признанные ограниченно дееспособными, — с согласия попечителей (ст. 30 ГК). Только такое согласие влечет правовые последствия и выражается в виде самостоятельного заявления либо оформляется на заявлении наследника посредством проставления слова «согласен» и подписи. Принятие наследства малолетними и недееспособными, которые в силу возраста или состояния психического здоровья лишены возможности понимать значение своих действий или руководить ими, согласно ст. 28, 29 и 32 ГК осуществляется в интересах подопечных их родителями (опекунами) без доверенности, однако нотариус проверяет, является ли лицо, которое подает заявление о принятии наследства, законным представителем. При этом, несмотря на то что в данных случаях воля представителя по закону либо заменяет, либо дополняет собой волю наследника, это не меняет собой характера акта принятия наследства: он всегда остается односторонней сделкой <24>. Необходимо подчеркнуть, что ни в каких случаях на принятие наследства не требуется разрешение органов опеки и попечительства <25>, так как принятие наследства не является сделкой, влекущей уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК). ——————————— <24> См.: Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 194. <25> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. В. Б. Исаков. М., 2002. С. 83. Автор комментируемой статьи — Н. Н. Середина.

——————————————————————